SaveText.Ru

ОТВЕТЫ ДЛЯ ШМАСИ
  1. 1)Предмет римского частного права. Разграничение jus privatum и jus publicum.
  2. Римское право — право античного Рима.
  3. Римские делили право на 2 части, различные которых проводились путем противопоставления интересов государства и общества, и общества интересам отдельных личностей.
  4. Частное право — совокупность норм, регулирующих вопросы имущественных и семейных отношений в римском обществе. Частное право регулировало отношения частных лиц между собой и в институтах, связанных с производством, обменом вещей и услуг. Частное право делилось на комплекс имущественных (по поводу вещей) и личных прав (абсолютных, неотчуждаемых).
  5. Римское частное право регулировало: имущественные и некоторые неимущественные отношения; семейные отношения; порядок заключения брак, положение главы семьи, личные неимущественные и имущественные отношения в семье; отношения собственности, права на чужие вещи. Для римского общества понятие частного права не совпадало с понятием гражданского права, поскольку не все жители Рима были гражданами. Частное право — самая оформленная и законченная часть римского права.
  6. Публичное право (jus publicum) – совокупность норм, регулирующих вопросы религиозного характера и вопросы управления.
  7. Публичное право включало в себя святыни, служение жрецов, положение магистратов. К нему относились нормы, определяющие правовое положение государства и его органов и регулирующие их отношения с частными лицами. Римское публичное право содержало нормы о судопроизводстве: формах судебного процесса, вызове в суд, доказывании и доказательствах. уголовного права: о преступлениях и наказаниях, об ответственности за преступления. Нормы публичного права носили повелительный характер и не могли быть изменены. Применялись методы власти и подчинения.
  8. 2)Основные институты и система римского частного права.
  9. Основные институты: правовой статус лица в Древнем Риме; брак и семья; вещные права; обязательственное право; наследование.
  10. Система римского права - это определенный порядок группировки правовых норм частного римского права. В теории выделяют две системы группировки правовых норм:
  11. • пандектная;
  12. • институционная.
  13. Пандектная система включает в себя: вещное право, обязательственное право, семейное право, наследственное право.
  14. Римское же частное право было построено по институционной системе, которая включает в себя: субъекты права, вещное право, обязательственное право, наследственное право.
  15. 3) Основные этапы развития римского частного права и его исторические системы.
  16. Этапы развития римского права:
  17. 8-3 в. до н. э. – период древнего права – период начального формирования римского права.
  18. 3–2 в. до н. э. – предклассический период.
  19. 2 в. до н. э. - 3 в. н. э. – классический период.
  20. 3–6 в. н. э. – постклассический период.
  21. Основными системами римского частного права являются:
  22. Цивильное право (ius (Me) - это исконное национальное древнеримское право.
  23. Преторское право (ius honorem) возникло в результате правотворческой деятельности преторов,которые своими эдиктами дополняли пробелы цивильного права.
  24. Естественное право (ius naturale) -«... это такое право, в котором природа наставила все живые существа.
  25. 4)Рецепция римского частного права: понятие, варианты, роль и значение
  26. Рецепция права – это процесс восприятия в том или ином государстве элементов правовой системы другого государства.
  27. Роль: регулирования новых отношений более высокой ступени общественного развития.
  28. 5) Обычное право (mores majorum, consuetudines) и правовой прецедент (judicatum) как источники римского права.
  29. Обычное право — древнейшая форма образования римского права.Обычное право — неписаное право (jus non scriptum.
  30. Нормы обычного права:
  31. – обычаи предков;
  32. – обычай в императорский период.
  33. Значение обычаев: заменяли указания других, более определенных источников права, прежде всего законов;
  34. В Древнем Риме в качестве прецедентов выступали эдикты (устные заявления) или решения по конкретным делам преторов и других магистратов.
  35. 6) Закон (leges, plebiscita, constitutiones principis) как источник римского частного права.
  36. Законы (leges) – главное воплощение римского писаного права.
  37. плебисциты – акты собрания плебеев без сенаторов. Плебесциты принимались народным собранием без предварительного обсуждения в сенате по инициативе плебейских трибунов.
  38. constitutiones principis – конституции императоров.
  39. Можно вывести четыре основные формы конституций, которые издавались в эпоху принципата: эдикты — общие распоряжения; декреты — решения по судебным делам; рескрипты — ответы на вопросы, адресованные к императорам; мандаты — указания для чиновников по административным и судебным вопросам.
  40. 7) Сенатусконсульты (senatusconsulta) и эдикты магистратов (edicta magistratuum) как источники римского частного права.
  41. В период принципата активизировалась нормотворческая роль сената. Постановления сената – сенатусконсульты (senatusconsulta) оказались для императоров весьма удобным инструментом формирования правовых норм. Распоряжения сената становились рядом с leges. Основанием для принятия сенатских постановлений стали выступления принцепса в сенате (oratione ad senatum) по тому или иному вопросу. Постепенно сенатусконсульты исчезли как самостоятельная форма правообразования.
  42. Одним из своеобразных источников, характерных для римского права, являются эдикты магистратов. Термин "эдикт" происходит от латинского "dico" – говорю.
  43. В своих эдиктах магистраты объявляли, какие правила будут лежать в основе их деятельности, в каких случаях будут даваться иски, в каких нет и т.д.
  44. 8) Правовая доктрина (responsa prudentium) как источник римского права(с лат. — «ответы юристов
  45. Деятельность профессиональных юристов в Древнем Риме заключала в себя выполнение трёх основных профессиональных функций: (составление формул исков и сделок); (участие в судебных заседаниях); (подготовка ответов на юридические вопросы).. Ответ готовился в письменной форме и скреплялся личной печатью юриста.
  46. 9) Кодификация римского частного права. Характеристика «Corpus juris civilis» императора Юстиниана Великого.
  47. Первой известной нам римской кодификацией были Законы XII Таблиц, V в. до н.э. (по существу, это была кодификация обычного права). Первой официальной кодификацией императорских конституций стал кодекс Феодосия. Большее значение по сравнению с кодификацией Феодосия II имела кодификационная работа, проведенная в первой половине 6 в. при императоре Юстиниане.
  48. Юстиниан поставил задачу устранить противоречия, очистить от устаревшего материала, притом не только императорские законы (leges),  но и сочинения классиков (ius).
  49. Подготовка Кодекса была поручена созданной в феврале 528 года комиссии, состоявшей из десяти высших должностных лиц и юристов, среди которых особенно выделялись Трибониан и Феофил.
  50. Важнейшую часть кодификации императора Юстиниана, составляют дигесты, или пандекты. Последний термин означает "содержащий в себе все".
  51. 10) Внесудебная защита прав (самоуправство): виды, сферы и условия действия.
  52. В самоуправстве следует различать самозащиту и самоуправство в тесном смысле.
  53. Самозащита - это самоуправное отражение недозволенного вторжения, направленного на изменение существующих фактических отношений.
  54. Самоуправство в тесном смысле - самовольное удовлетворение какого-либо действительного или мнимого права путем насилия над личностью или имуществом другого лица.
  55. Самоуправство в тесном смысле слова в развитом римском обществе допускалось в двух случаях:
  56. а) можно было самоуправно уничтожить сооружения, которые насильственно или тайно воздвигнуты на участке;
  57. б) к самоуправству можно было прибегнуть, если в противном случае лицу грозит непоправимый ущерб; например, кредитор мог догнать должника, скрывавшегося бегством с деньгами, и силой заставить его отдать долг.
  58. 11) Особенности римского судопроизводства по частным спорам: общая характеристика.
  59. Исторически первой развитой формой судопроизводства по частным искам стал легисакционный процесс (per legis actiones)
  60. В первой стадии стороны являлись в назначенный день к императору и приносили с собой вещь, составлявшую предмет возникшего спора.
  61. Вторая стадия заключалась в том, что назначенный претором судья без особых формальностей рассматривал дело по существу и после этого выносил решение.
  62. На смену легисакционному процессу пришел процесс формулярный (производство per legis было заменено производством per formulas).
  63. В первой стадии истец излагал свои притязания в любой форме.
  64. Вторая стадия начиналась с представления сторонами доказательств.
  65. 12) Легисакционный процесс: стадии, виды и их характеристика.
  66. Для легисакционного процесса необходимо было личное присутствие перед судом истца и ответчика.
  67. В первой стадии стороны являлись в назначенный день к императору и приносили с собой вещь, составлявшую предмет возникшего спора.
  68. Вторая стадия заключалась в том, что назначенный претором судья без особых формальностей рассматривал дело по существу и после этого выносил решение.
  69. 13) Формулярный процесс: стадии и их характеристика, судьи в формулярном процессе.
  70. В формулярном процессе стороны перед претором в свободных выражениях излагали свои требования, а претор давал их притязаниям юридическое выражение. Он излагал сущность спора в особой “записке судье”, которая называлась formula, представлявшей собою условный приказ судье.
  71. В первой стадии истец излагал свои притязания в любой форме.
  72. Вторая стадия начиналась с представления сторонами доказательств. Судья был связан выводами, сделанными претором в формуле, и при их подтверждении был обязан удовлетворить иск.
  73. 14) Существенные (основные и факультативные) части преторской формулы
  74. Преторская формула - ключевое понятие в формулярном процессе. Формула начиналась с назначения судьи. Остальные части формулы делились на обязательные и факультативные.
  75. Обязательные части формулы:1. суть требований и возражений сторон.2.  правовая квалификация дела.
  76. Факультативные части формулы:1. дополнительное пояснение пожеланий сторон (в сложных делах).2. предоставление претором судье дополнительных правовых возможностей (напр., раздел наследства).
  77. 15) Несущественные (дополнительные) части преторской формулы: прескрипции и эксцепции.
  78. прескрипцией (буквально — надписание) называлась часть формулы, которая следовала непосредственно за назначением судьи. Нередко такая надпись делалась для того, чтобы отметить что в данном случае истец ищет не все, что ему причитается, а только часть.
  79. Эксцепцйя буквально значит изъятие, исключение. В форме эксцепции ответчик выдвигал свои возражения против иска. Однако не всякое возражение ответчика называлось эксцепцией.
  80. 16) Преторские формулы с фикцией
  81. Фикция (fictio) — важнейший инструмент претора по совершенствованию позитивного права .Иногда фикция используется для создания преторского иска ,но обычно — вставляется в типичную формулу для того, чтобы предоставить иск лицу, либо — оправдать того, кто должен быть осужден. Так, чтобы защитить лицо, допущенное к принятию наследства по преторскому праву, претор давал ему иск, в котором судье предписывалось рассматривать истца как наследника:
  82. Особый случай фикций составляет перестановка лиц, когда право, следуемое одному лицу, присуждается другому или ответственность одного лица возлагается на другого.
  83. 17) Судебное решение в формулярном процессе и его исполнение. Аннулирование судебного решения
  84. Сущность формулярного процесса заключалась в составлении претором письменной формулы, содержащей указания присяжному судье о том, как надо решить спор. Судья разбирал только фактическую сторону дела, а ответственность за то, заслуживало ли данное притязание судебной защиты, лежала на преторе.
  85. Должник должен был исполнить престацию, наложенную на него решением в течение 30 дней (dies justi, положенный срок). Если должник не совершал этого, решение исполнялось.
  86. Исполнение в отношении имущества определенного должника, согласно преторскому праву, вначале совершалось в виде продажи всего имущества должника.
  87. Решение, которое не могло быть опровергнуто обычным правовым способом, входило в юридическую силу сразу. В порядке исключения, если решение было вынесено неправильным способом, можно было требовать от магистрата его аннулирования . Стороны в течение года после вынесения решения могли требовать его аннулирования.
  88. 18) Особые средства преторской защиты и их характеристика
  89. Кроме исковой защиты существовали также особые способы защиты нарушенного права — средства преторской защиты иска. Ее основными способами  являлись:1)интердикт;2)реституция;3)стипуляция;4)введение во владение.
  90. Интердикт — приказ претора о прекращении каких-либо действий, нарушающих права граждан.
  91. Реституция— это возврат в первоначальное положение.
  92. Стипуляция (stipulationes praetoriae) — обещание лица в присутствии претора сделать что-либо (например, дать право собственности).
  93. Введение во владение (missiones in possessionem) применялось в исках по наследственному праву. Претор «вводил наследника во владение», т. е. фактически объявлял его наследником.
  94. 19) Экстраординарный процесс: становление и основные черты, органы экстраординарного процесса, вызов в суд и главное производство.
  95. Экстраординарный процесс (cognitio extraordinaria) являлся последним этапом в развитии гражданского процесса.
  96. Основные черты :
  97. -все процессуальные действия велись перед государственным чиновником.
  98. -против решений чиновников низшего ранга, стороны могли протестовать подачей жалобы высшим чиновникам и даже самому императору.
  99. -Тайность производства выражалась и в том, что все процессуальные действия совершались письменным путем.
  100. ОРГАНЫ: Во времена Римской империи не существовало разделения властей. Поэтому судебная организация была идентична организации управления. Верховным судьей являлся император.
  101. Вызов в суд:
  102. Экстраординарный процесс возникал по инициативе истца. Истец должен был составить иск или письменно изложить его перед судом. Суд предоставлял иск ответчику с обязательством отвечать по нему, и в определенный срок, который не мог превышать четырех месяцев, предстать перед судом. Принимая приглашение, ответчик должен был уплатить таксу служащему, вручившему его.
  103. Если истец или ответчик не являлись к предусмотренному сроку, судья назначал новое заседание, и так — три раза.
  104. Главное производство
  105. Главное производство происходило в помещении суда. Суды работали каждый день, кроме воскресенья, христианских праздников и судебных каникул, которые были в летние месяцы.
  106. Главное производство начиналось, когда стороны представали перед судом. Прежде всего устанавливалась точность искового требования.
  107. Главное производство прекращалось, когда ответчик исполнял исковое требование.
  108. 20) Экстраординарный процесс: судебное решение и его исполнение. Апелляция
  109. Судебное решение
  110. Решение составлялось судьей, который был обязан его объявить. Оно содержало диспозитив (распоряжение) и аргументацию. Судья свободно оценивал оправданность и величину искового требования.
  111. В обосновании решения судья приводил аргументы в пользу вынесенного решения.
  112. Решение выносилось не позднее трех лет со времени возникновения спора.
  113. Исполнение судебного решения
  114. Правомочными являлись решения, неподлежащие оспариванию обычным путем. Правомочные решения исполнялись не сразу.
  115. Апелляция
  116. Решения первой степени, вынесенные императором являлись правомочными всегда. Решения, выносимые другими судьями, были правомочны не всегда, так как неудовлетворенной стороне разрешалось подавать жалобу (appellatio), требуя решения более высокого суда.
  117. Жалоба подавалась сразу после вынесения решения. Письменное обоснование причин для аннулирования решения предоставлялось суду в срок от двух до трех дней. Суд первой степени (суд, вынесший решение) составлял сообщение более высокому суду и передавал его жалобщику для предоставления жалобы в более высокий суд. Верховный суд повторно рассматривал предмет и выносил окончательное решение.
  118. 21) Понятие иска (actio). Классификация исков: основания и варианты.
  119. Иск — обращенное в суде требование истца к ответчику.
  120. Классификация римских исков:1) по личности ответчика:
  121. — вещные — требование признать право истца на определенную вещь.
  122. — личные
  123. 2) по объему:
  124. — штрафные- направленные на частное наказание ответчика. Посредством таких исков взыскивали частный штраф;
  125. — смешанные- осуществляющие и возмещение убытков, и наказание ответчика;
  126. 3) по основанию:
  127. — основанные на законе
  128. — основанные на действиях
  129. 4) по содержанию:
  130. — встречный иск
  131. — фиктивный иск;
  132. — иски из доброй совести;
  133. —арбитражные — если судья не мог добиться от ответчика выдачи или предъявления предмета;
  134. — популярные иски (actiones popularis) — мог предъявить любой гражданин;
  135. 22) Коллизия прав и конкуренция исков.
  136. Коллизия прав. Осуществление некоторых прав может происходить не иначе как задерживая или препятствуя вполне или отчасти осуществлению других прав. Такие случаи называются коллизией прав. Разрешается эта коллизия в зависимости от отношений, установленных законом между сталкивающимися правами в различных случаях.
  137. Конкуренция исков. В отличие от коллизии исков конкуренция исков имела место в тех случаях, когда одно или несколько лиц располагали несколькими исками против одного или нескольких лиц, причем все эти иски преследовали один и тот же интерес и ту же цель (eadem res).
  138. 23) Значение времени в римском праве: законные сроки, исковая и незапамятная давность.
  139. Время – определяющий фактор в осуществлении и защите прав. Оно является основанием возникновения, изменения или прекращения правоотношений.
  140. Законные сроки – сроки, установленные для отдельных исков:
  141. – преторские – 1 год;
  142. – эдильские, в связи с недостатком купленной вещи – 6 месяцев;
  143. – о наследстве – 5 лет.
  144. Исковая давность означает погашение возможности процессуальной защиты права вследствие того, что в течение известного времени такая защита не была осуществлена заинтересованным лицом.
  145. Незапамятное время – промежуток времени, в котором живущие в данное время люди не могли установить начало осуществления правомочия.
  146. 24) Понятие «persona» («лицо») в римском праве. Правоспособность: понятие, элементы, характеристика.
  147. Термином «лицо» (persona) принято именовать субъекта права. Для того чтобы быть субъектом права, нужно обладать способностью иметь права и обязанности, т. е. правоспособностью.
  148. Правоспосбность возникала естественным и искуственным путем. При рождении требовалось наличие «образа человеческого»; при рождении в браке – если отце между зачатием и рождением был римским гражданином; в не брака – если мать к моменту рождения была римской гражданской.
  149. Прекращалась правоспособность при смерти. В случае гибели родителей и детей, если дети малолетние, то они предполагались погибшими прежде, а совершеннолетние – позже родителей, если не доказано иное. В случае попадания в плен и возвращения – считался не терявшим правоспособности, если же умирал в плену, то считался умершим до пленения.
  150. 25) Capitis deminutio и другие способы умаления правоспособности римского гражданина.
  151. Римское гражданство утрачивалось с естественной смертью лица или его гражданской смертью. Гражданская смерть знаменовалась утратой римлянином его гражданских прав. "Умаление в правоспособности есть изменение положения".
  152. Существовали следующие виды умаления правоспособности римских граждан: максимальное (maxima), среднее (media) и минимальное (minima). При максимальном умалении римский гражданин утрачивал свободу, превращался в раба. Имущество его переходило к господину. Максимальное умаление наступало в следующих случаях:
  153. – если римский гражданин попадал в плен к врагу;
  154. – если римский гражданин был продан в рабство;
  155. – при осуждении на смертную казнь или некоторые пожизненные виды работ (например, на рудниках).
  156. При среднем умалении правоспособности римский гражданин не терял свободу, но его правоспособность приравниваюсь к правоспособности латинов и перегринов. Среднее умаление наступало в следующих случаях:
  157. – в случае переселения к латинам и перегринам;
  158. – если гражданин перебежал к врагу и был осужден на изгнание из Рима (ссылку).
  159. Минимальное умаление правоспособности римских граждан наступало с изменением семейного состояния одного из супругов.
  160. 26) Правовое положение римских граждан
  161. Лицо становилось римским гражданином по следующим основаниям:
  162. • по рождению (в законном браке, где отец и мать или только отец были римскими гражданами; вне брака – если и мать была римской гражданкой); .
  163. • в результате усыновления римским гражданином ино¬странца;
  164. • в результате отпущения на свободу из рабства (здесь, однако, действовали некоторые ограничения в пользу патрона);
  165. • посредством дарования римского гражданства ино¬странцу.
  166. 27) Правовое положение латинов
  167. Латины (latini) – исторически и этнически сложившаяся категория населения, окружающих Рим (Лациума – провинции Италии). Существовали еще две категории латинов: лица, освобожденные из рабства господином-латином; лица, освобожденные из рабства при определенных условиях римским гражданином.
  168. Правовое положение латинов приобреталось :рождением; присвоением правового положения латина актом государственной власти; добровольным переходом римского гражданина в число латинов в целях приобретения земель, раздаваемых населению колоний; освобождением из рабства господином – латином или римлянином.
  169. 28) Правовое положение перегринов.
  170.  Перегрины (peregriai) – все свободнорожденные категории граждан, не принадлежавшие к римскому или латинскому гражданству, но находившиеся в подданстве Римского государства.
  171. Основания возникновения правового положения перегрина:
  172. – включение в состав римского государства завоеванных Римом территории;
  173. – рождение от брака перегринов или от не состоявшей в браке перегринки;
  174. – присуждение к высылке в период империи. Политических прав перегрины не имели.
  175. 29) Манумиссия и правовое положение либертинов (вольноотпущенников).
  176. Прекращалось рабство отпущением на свободу ("манумиссия "),
  177. По законам Юстиниана вольноотпущенники становились римскими гражданами. Но их права были ограниченными, они сохраняли зависимость от отпустившего на волю «патрона». Вольноотпущенник не имел права вызвать в суд, обязан был оказывать услуги патрону, чем тот пользовался и ужесточал эксплуатацию; бывший хозяин имел право на наследование имущества и алименты вольноотпущенника. Существовали и ограничения по вступлению в брак: в первое время были запрещены браки с любым свободнорожденным, позже – с сенаторами.
  178. 30) Правовое положение рабов.
  179. Правовое положение раба определялось в пер¬вую очередь тем, что он рассматривался не как субъект, а как объект права. Это давало возможность хозяину иметь беспредельную власть над рабом; он мог не только его безжалостно эксплуатировать, но и в любой момент про¬дать (как обычную вещь) и даже убить.
  180. По большей части рабы находились в собственности частных лиц, однако были и государственные рабы.
  181. 31) Пекулий (peculium): понятие, виды и их характеристика.
  182. Пекулием в римском праве называется имущество, предоставляемое подвластному только в управление и пользование, то есть это временное держание, настоящим собственником которого остается домовладыка. Виды: 1.Рабский пекулий – это часть имущества хозяина (земельный участок, ремесленная мастерская и др.), которую он предоставлял рабу для ведения хозяйства и получения части дохода.м
  183. 2. Пекулий от отца В Риме отец семейства не только держал всех домашних в самом строгом повиновении, но также имел право и был обязан чинить над ними суд и расправу и по своему усмотрению подвергать их телесным наказаниям и смертной казни.3.Рабский пекулий Если тем не менее кое-какие проблески признания личности раба имели место, то это происходило в интересах самого рабовладельца, имело целью расширить и углубить эксплуатацию рабов.4. Военный пекулий Именно в начале принципата появляется так называемый (военный пекулий), т.е. имущество, которое сын приобретает на военной службе или в связи с военной службой (жалованье, военная добыча, подарки при поступлении на военную службу и т.п.).
  184. 32) Колонат, правовое положение колонов и его эволюция в Риме
  185. Колон – арендатор чужой земли.
  186. Основания возникновения юридического положения колона:
  187. – рождение от родителей, из которых хотя бы один являлся колоном;
  188. – соглашение, в силу которого свободный человек поселялся в качестве колона на чужой земле;
  189. – проживание в течение 30 лет на чужой земле на условиях, на каких обычно живут колоны.
  190. Колоны были наделены определенной правоспособностью, в соответствии с которой они имели право заключать сделки, вступать в иные договорные правоотношения, наследовать и завещать, вступать в брак, а также выступать в суде, за исключением предъявления исков к хозяину.
  191. Основания прекращения состояния колона:
  192. – приобретение колоном обрабатываемого им земельного участка;
  193. – освобождение колона арендодателем в отдельных случаях.
  194. 33) Институт опеки (tutela) и попечительства (cura) в Риме.
  195. Опека (tutela) – установление правового покровительства одного лица в отношении других.
  196. Формы опеки:
  197. – обязательная опека домовладыки в отношении всех членов своей семьи и всех подвластных;
  198. – завещательная опека, которая устанавливалась по завещанию домовладыки в отношении наследника.
  199. – наставленная опека, когда опекун назначался по решению уполномоченного на то магистрата в отношении лиц, признанных в этом нуждающимися по своим правовым или социальным качествам.
  200. Попечительство устанавливалось по решению магистрата, который исследовал психическое состояние и социальное поведение интересующего лица. В отношении безумных могло быть принято решение о полной их недееспособности, тогда попечитель полностью принимал на себя ведение дел и возможных судебных процессов опекаемого.
  201. Не могли быть опекунами и попечителями: несовершеннолетние, неграждане, расточители, безумные, глухие, немые, тяжелобольные, рабы, женщины, солдаты, лица духовного звания, муж в отношении жены, кредиторы, должники и т. д.
  202. Опека или попечительство (исключая опеку над женщинами) прекращались:
  203. – с исчезновением условий для назначения опеки (если безумный выздоровел, если расточитель исправился, если несовершеннолетний достиг необходимого возраста);
  204. – смертью опекуна или попечителя либо уменьшением его правоспособности по решению суда.
  205. 34) Понятие и статус юридического лица архаическом и классическом римском праве.
  206. Термин «юридическое лицо» появился в средние века.
  207. К юридическим лицам в римском праве относили:
  208. 1) фиск (государственная казна);
  209. 2) политические образования (города, провинции, колонии);
  210. 3) вольные союзы (религиозные коллегии, коллективы ремесленников, похоронные коллегии);
  211. 4) церковные и благотворительные учреждения.
  212. Все юридические лица, кроме фиска, делились на корпорации и учреждения.
  213. Корпорации – это объединения лиц, которые существуют и действуют в интересах своих членов.
  214. Учреждения – это объединения капиталов; они действуют в интересах лиц, не связанных друг с другом и не связанных с учреждениями.
  215. 35) Понятие и статус юридического лица постклассическом (юстиниановом) праве.
  216. Universitates personarum (collegia, corpora, sodalitates, societas) являлись юридическими лицами с хозяйственной, политической, социальной, гуманитарной или религиозной целью, если обладали собственным имуществом и отдельным членством.
  217. Universitates rerum (causae piae, фонды, именные фонды) являлись юридическими лицами, которые обладали собственным имуществом, но не имели отдельного членства. Это были государственные учреждения с самостоятельными доходами и самостоятельными задачами, именные фонды и causae piae: сиротские дома, дома для престарелых, больницы, церкви и т. д.
  218. 36) Римская патриархальная семья (familia): виды и их общая характеристика, эволюция.
  219. Сущность патриархальной семьи; представляет собой семейную общину, которая охватывает несколько поколений потомков старшего предка по мужской линии вместе с их женами, детьми и рабами.
  220. Экономическая основа римской патриархальной семьи (РПС) - натуральное хозяйство. Энгельс определяет римскую патриархальную семью как хозяйственную организацию известного числа лиц, подчиненная отцовской власти главы семьи, Римская патриархальная семья строилась по структуре - она объединяла всех потомков глав семейства, его жену и рабов.
  221. Если девушка выходила замуж за домовладельца или его сына, она утрачивала отцовскую власть со своей семьей.
  222. 37) Агнатское и когнатское родство: понятие, линии и степени родства, свойство (affinitas).
  223. 1. Агнатическое родство. Подчинением власти главы семьи определялось агнатическое родство, на базисе которого и основывалась римская семья. Дочь pater familias, выходившая замуж, поступала под власть нового домовладыки. Она становилась агнатической родственницей новой семьи и переставала быть агнатической родственницей своего соб ственного отца и членов своей бывшей семьи. «Агнатами называются те, кто связан законным родством.
  224. Агнатическое родство могло быть близким и далеким. Близкими родственниками считались лица, находящиеся под властью определенного домовладыки. Дальние агнатические родственники — это лица, которые когда-то были под его властью.
  225. 2. Когнатическое родство. Когнатические родственники — это лица, имеющие хотя бы одного общего предка.
  226. Свойство (affinitas) — это родство между супругом и когнатическими родственниками второго супруга (например, свойство было между мужем и когнатическими родственниками жены).
  227. Степень родства исчислялась количеством рождений, на которое сопоставляемые лица отстоят одно от другого: по прямой линии — количество рождений непосредственно между этими лицами по восходящей или нисходящей, а по боковой линии — количество рождений от общего предка.
  228. 38) Правоотношения родителей и детей. Patria potestas.
  229. Отцовская власть (patria potestas), первоначально безграничная, постепенно, с развитием древнеримского общества, смягчалась. Основной причиной этого являлось распадение прежней крестьянской семьи (в связи с развитием рабовладельческих хозяйств), развитие в городах ремесел: сыновья все в больших размерах ведут самостоятельное хозяйство.
  230. Наряду с этим сыновья приобретают самостоятельное положение в постоянной армии и в государственном аппарате, причем еще до достижения пожилого возраста. Способы установления отцовской власти: 1. Рождение ребенка от данных родителей, состоящих в законном браке. 2. Узаконение - вытекает из кровных связей (отец узаконивает своего сына, рожденного вне брака).3. Усыновление - из кровных связей не вытекает. Обычно усыновителем мог быть мужчина, не являющийся подвластным, старше усыновляемого не менее чем на 18 лет.
  231. 39) Узаконение (legitimatio) и усыновление (adoptio, arrogatio). Эманципация (emancipatio)
  232. Во время императора Константина было введено узаконивание как новая форма установления отцовской власти. Такие дети могли быть уравнены в правах с детьми, рожденными в римском браке, или при заключении дополнительного брака между родителями детей .
  233. Adoptio, или усыновление чужого ребенка, чаще происходило в древнем Риме. Тогда римские бездетные граждане, по экономическим соображениям или для продолжения семьи и семейного культа усыновляли детей своих родственников или пролетариев. В классическом и постклассическом праве процедура усыновления была отрегулирована лучше. Было установлено, что усыновитель должен быть старше усыновленного не менее, чем на 18 лет. Адопция совершалась или рескриптом императора или подтверждалась записью, составленной соответствующим государственным органом.
  234. Adrogatio была ритуальной формой усыновления лица мужского пола sui juris. Для законной адрогации требовалось, чтобы усыновитель был не моложе 60 лет, не имел ни родных, ни усыновленных детей, он должен был быть не беднее усыновляемого и, если речь шла об адрогации малолетнего лица sui juris, должен был гарантировать этому лицу, что не эманципирует его.
  235. Эмансипация  (от лат. emancipatio) – объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным.
  236. 40) Понятие брака (matrimonium, nuptiae). Условия и способы заключения брака.
  237. "Брак, или так называемый матримоний, представляет собой союз мужчины и женщины, предполагающий общность жизни". Данное определение закреплено в Институциях .
  238. Для заключения правомочного римского брака (justae nuptiae, matrimonium justum) будущие супруги должны были выполнить несколько существенных, или конститутивных, условий. От них требовалось являться половозрелыми и заключать брак в предписанной правом форме.
  239. Римский брак могли заключать только римские граждане и старые латины (latini veteres). Это право, до lex Canuleia, было ограничено для плебеев, а позже и для либертинов и для представителей населения, связанного со своим занятием, а также для лиц, объявленных еретиками и отступниками. По этому ограничению представители этих групп населения могли заключать браки лишь между собой, но не с представителями других общественных слоев.
  240. 41) Помолвка (sponsalia)
  241. Как писал Ульпиан: "Помолвка (sponsalia) так называется от слова обещать (spondere); поскольку у древних был обычай стипулировать и через торжественное обещание приобретать себе жен" (D. 23.1.2)*(20).
  242. Заключалась она между невестой и женихом. В случае нарушения соглашения виновный мог быть подвергнут наказанию за нанесенный ущерб.
  243. В постклассический период при помолвке была введена практика внесения залога или свадебного задатка.
  244. 42) Брак cum manu mariti: общая характеристика, личные и имущественные отношения супругов при данной форме брака.
  245. — cum manu mariti — брак с властью мужа, в силу которой жена (uxor) поступала либо под власть мужа, либо под власть домовладыки, если сам муж был подвластным лицом.
  246. При браке cum manu mariti жена поступала под власть мужа на одинаковых основаниях с его детьми; она была на положении дочери (filiae loco). Первоначально власть мужа была неограниченной, но по мере развития хозяйственной жизни и на ее основе общего культурного развития власть мужа была введена в известные рамки, например, отпало право убить жену, продать в кабалу и т.д. Но принцип главенства мужа и подчинения жены проводился последовательно в течение всего того времени, пока существовала практика браков cum manu.
  247. При браке cum manu все имущество жены поступало в полную собственность мужа, сливаясь нераздельно с имуществом, принадлежавшим ему до брака. Даже в случае прекращения брака имущество, принесенное женой, не возвращалось ей; она получала лишь известную долю в порядке наследования в случае смерти мужа.
  248. 43)  Брак sine manu mariti: общая характеристика, личные и имущественные отношения супругов при данной форме брака.
  249. sine manu mariti — брак без власти мужа, при котором жена оставалась подвластной прежнему домовладыке либо была самостоятельным лицом. В отличие от конкубината обладал особым намерением основать римскую семью, иметь и воспитывать детей. Брак sine manu следовало возобновлять ежегодно. Прожив в течение года в доме мужа, жена автоматически подпадала под его власть — по давности. Женщина, не желавшая установления над собой власти мужа фактом давностного с нею сожительства, должна была ежегодно отлучаться из своего дома на три ночи и таким образом прерывать годичное давностное владение ею (Законы XII Таблиц).
  250. 44) Приданое (dos) и свадебный дар (donatio ante / propter nuptias): правовой режим.
  251. Приданое (dos). — Имущество, которое в связи с заключением брака, жена отдавала мужу для удовлетворения потребностей совместной жизни, называлось. Обязанность устанавливать приданое возлагалось или на саму жену или на главу ее семьи.. Эта обязанность ложилась на отца невесты и в случае, когда дочь была эманципирована, а в виде исключения приданое могла вносить и ее мать.
  252. Свадебный дар. — Во времена императора Константина распространился обычай, когда муж выделял часть имущества, равную приданому, и дарил ее будущей жене (donatio ante nuptias). Но средства, содержащиеся в donatio ante nuptias, оставались и далее под управлением мужа, и служили тем же целям, что и приданое. В случае прекращения брака из-за смерти мужа доставалось детям, но жена имела право пользоваться его плодами. В случае развода по вине мужа переходило в собственность жены.
  253. 45) Условия и способы прекращения брака.
  254. Брак, заключенный на законных основаниях, мог быть расторгнут только в предусмотренных законом случаях. Способы прекращения брака в римском праве:1) смерть одного из супругов;2) утрата одним из супругов статуса свободы;3) утрата одним из супругов римского гражданства;4) утрата семейного статуса;
  255. 5) развод.
  256. Смерть была достаточным основанием для прекращения брачного союза. К смерти приравнивалось безвестное отсутствие одного из супруга, что также вело к прекращению брака.
  257. Кроме указанных оснований, брак прекращался по решению супругов – путем развода.
  258. 46) Конкубинат (concubinatus) и контуберний (contubernium).
  259. Конкубинат – это особая форма разрешенного римским законом сожительства мужчины и женщины. Конкубинат существовал наряду с легальным римским браком, но, по сути, браком не являлся, поскольку было нарушено несколько условий брачного союза, возможного в обществе: 1) конкубинат не скреплялся необходимыми формальностями; 2) он мог заключаться между римлянином и женщиной любого положения; 3) существовал параллельно законному браку и одновременно с ним; 4) женщина не получала социального статуса мужа; 5) дети, родившиеся в конкубинате, не подлежали отцовской власти и, соответственно, не получали никаких прав.
  260. Конкубинат в Риме был своего рода формой гражданского брака, когда узаконить отношения оказывалось невозможным (например, римлянин уже имел жену, конкубина находилась внизу социальной лестницы или имелись причины, по которым было запрещено заключать брак по закону, как в случае с должностным положением магистрата и гражданкой из его провинции и т. п.).
  261. Контуберниум (contubernium) представлял собой долю временный союз между рабом и рабыней, между свободным мужчиной и рабыней либо между рабом и свободной женщн ной.
  262. Контуберниум также не полностью игнорировался правом,' например, естественное родство, возникавшее из contubernium I как и цивильное родство, препятствовало заключению брака, запрещалось продавать рабов, живущих в contubernium, и их детей в разные места и различным хозяевам.
  263. 47) Понятие вещи (res) и классификация вещей.
  264.  "Вещь - означает все то, что представляет собой некото¬рое единство и имеет имущественную ценность"
  265. Классификация вещей:
  266. - телесные (res corporales), которые можно осязать (земля, человек, золото и т. д. ), и бестелесные (res incorporales), которые состоят только в праве и не имеют в собственном смысле материального выражения, но подразумевают осуществление некоторых действий в отношении предметов: наследство, обязательство, сервитут и т. д. ;
  267. - движимые и недвижимые. Недвижимость – земельные участки, недра, посевы, постройки;
  268. - потребляемые и непотребляемые
  269. - делимыети неделимые;
  270. - вещи, определенные родовыми признаками, – измеряемые мерой, весом (вино, песок, деньги и т. д. ), и вещи, индивидуально определенные, – имеющие единичные свойства, помимо меры, веса, либо важные для их обладателя в их единичном качестве;
  271. - главные (материально, физически законченные) и побочные (или придаточные) (теряют свое качество при отделении от главной вещи);
  272. - сложные, которые включали в себя несколько самостоятельных элементов, могущих быть признанными за отдельные вещи, и простые. Подвид сложных вещей – составные вещи (которые не уничтожали качеств простых элементов, в них включенных);
  273. - бесхозяйные (res nullius – ничьи вещи), которые на данный момент никому конкретно не принадлежат и принадлежать не могут (рыба в море, звери в лесу, вещи военного врага и т. д. ); и вещи, находящиеся в правовом обладании, – любая вещь, включая перечисленные, но имеющая конкретного владельца, признаваемая за такового римским правом;
  274. - плоды (fructus) – вещи, регулярно получаемые от эксплуатации другой вещи: рабочая сила животных и рабов; натуральные – хлеб, фрукты и т. д. ; доход – чистая прибыль; цивильные – проценты на капитал.
  275. 48) Понятие, элементы, виды владения (possessio).
  276. Владение (possessio) – это такое общественное отношение, при котором данное лицо считает ту или иную вещь находящейся в составе своего хозяйства, а также считает ее своей. Это реальное господство лица над вещью.
  277. Виды владения. Различаются несколько видов владения исходя из законности владения вещью:
  278. 1) законное владение (posessio iusta) – вещью владеет ее собственник;
  279. 2) незаконное владение (posessio vitiosa) – когда тот, кто владеет вещью, не имеет на это права:
  280. – добросовестное владение (posessio bona fidae) – владелец вещи не знает, что вещь принадлежит не ему;
  281. – недобросовестное владение (posessio malae fidae) – владелец знает, что вещь ему не принадлежит, но ведет себя так, как будто вещь ему принадлежит
  282. 3) производное владение возникало из временного нахождения вещи у третьего лица.
  283. также различали следующие виды владения:
  284. цивильное владение (posessio civilis) – владение в соответствии с ius civile (цивильным правом).
  285. посредственное владение – нахождение вещи во владении у третьих лиц (фактически – держание вещи). преторское владение – владение, признанное претором и защищаемое им до истечения срока владельческой давности.
  286. 49) Установление и утрата владения (possessio).
  287. Приобретение вещи во владение строго регламентировалось законом. Для конкретного лица владение считалось установленным с момента, когда у него соединились и телесный момент, и владельческая воля в качестве намерения относиться к вещи как к своей. В свою очередь, для установления намерения, с которым конкретное лицо обладает вещью, требовалось выяснить правовое основание, которое привело его к обладанию данной вещью.
  288. Владение считалось утраченным, если утрачивался один из необходимых элементов: либо сама вещь выходила из обладания владельца, либо владелец выражал желание прекратить владение (отчуждал вещь). Владение также прекращалось в случае гибели вещи или превращения ее во внеоборотную вещь.
  289. 50) Защита владения (possessio)
  290. Вещное право в римском праве характеризуется особой владельческой защитой. Особенности владельческой защиты заключались в следующем.
  291. Она осуществлялась не в форме судебного разбирательства, а посредством приказов претора - интердиктов, которые давали ход особому интердиктному производству, т.е.
  292. носила административный характер
  293. Поссессорная защита не решала вопрос о правовом основании владения, а защищала лишь фактическое состояние (кто владел и кто нарушил).
  294. Владение защищалось специальными правовыми средствами, т. е. интердиктами (interdicta). Интердикты (запрещения) издавались римскими магистратами в форме распоряжения о немедленном прекращении действий, нарушающих права граждан. Первоначально они издавались преторами после фактической проверки права владения просителя на оспариваемую ,
  295. 51) Юридическое владение (possessio juridica) и держание (detentio).
  296. Только такое владение считается юридическим и будет подлежать юридической защите, где есть сочетание указанных двух элементов: факта нахождения вещи в хозяйстве и наличия желания сохранить, иметь эту вещь у себя.
  297. посредственное владение — нахождение вещи во владении у третьих лиц (фактически — держание вещи). Оно не признавалось владением, несмотря на то, что имело место воздействие на вещь, но держатель не имел права владеть вещью от своего имени. Чаще всего в роли держателей выступали поверенный, поклажеприниматель и ссудоприниматель. Они были экономически зависимы от владельца и владели «для него». По усмотрению владельца вещи такое держание могло быть прекращено. С течением времени отношения держания развивались, стали появляться договоры пожизненного «посредственного владения» землей и другим имуществом по договору найма;
  298. 52) Понятие и содержание права собственности. Ограничение права собственности.
  299. Право собственности – наиболее полное, абсолютное господство лица над вещью. ПС подразумевает триаду прав: право владения, право пользования, право распоряжения. По сольку ПС включает все эти права, следовательно, невозможно никакое право на вещь у одного и того же лица кроме права собственности, все иные права растворялись в этом праве.
  300. Ограничения права собственности были либо положительными, либо отрицательными.
  301. Положительные: собственник обязан терпеть действия других лиц по отношению к своей вещи. Пример – собственник прибрежных земель дает пользоваться ими рыбакам, судовладельцам по их надобности.
  302. Отрицательные: собственник не должен совершать определенных действий со своей вещью. Пример – строить дом выше определенной высоты.
  303. 53) Виды собственности в римском праве и их характеристика
  304. Виды собственности: 1) от субъекта права:
  305. – индивидуальная – обладателем было физическое лицо.
  306. – публичная – обладателем было юридическое лицо.
  307. – общая (condominium) – одна и та же вещь была предметом господства нескольких равноправных лиц;
  308. 2) от объекта права:
  309. – общественная (коллективная) – распространялась на вещи, которые не могли быть по своей природе и общественному предназначению предметами индивидуального обладания;
  310. – частная, когда вещи по своей природе признавались возможными к индивидуальному обладанию;
  311. 3) от происхождения и степени обладания:
  312. – квиритская – древнейший вид собственности.
  313. – преторская (бонитарная).
  314. – провинциальная – распространялась на провинциальные земли, которые принадлежали римскому народу на праве общей собственности по правузавоевания. Одна часть провинциальных земель составляла государственную собственность, другая предоставлялась прежним владельцам. С данной собственности взимались платежи в пользу государства, их оборот регулировался не цивильным правом, а правом народов;
  315. – перегринская – собственность, принадлежащая перегринам. Получала защиту в эдиктах пере-гринских преторов.
  316. 54) Первоначальные способы приобретения права собственности
  317. . Способы приобретения права собственности делятся на первоначальные и производные.
  318. Первоначальные способы приобретения права собственности не зависят, не возникают из права собственности другого известного лица.
  319. Такими способами являются;
  320. - оккупация, то есть обращение в свою собственность никому не принадлежащих вещей (например дикие звери; вещи, брошенные бывшим собственником; и др.);
  321. - приобретение вещи по давности владения.
  322. - отыскание клада. По римскому праву половину клада , получал нашедший, а другую половину - собственник , земельного участка, где был найден клад. Если земля была ничейной или ею владел нашедший клад, то он весь , поступал в собственность нашедшего;
  323. - приобретение плодов - естественные произведения i вещи по отделении от нее поступали в собственность обладателя вещи;
  324. - переработка - изменение природы вещи
  325. 55) Производные способы приобретения права собственности
  326. Производные способы приобретения права собственности основываются на праве прежнего собст¬венника вещи.
  327. Такими способами являются; . манципация - сложный обряд по передаче вещи в при¬сутствии пяти свидетелей и весовщика;
  328. ■ судебная уступка - перед претором или правителем провинции стороны разыгрывали спор по поводу переда¬ваемой вещи.;
  329. ■ передача вещи (традиция - "traditio"). Традиция - это простая передача вещи с намерением передать и право собственности на нее. Основанием традиции был договор (купля-продажа, дарение, мена и др.);
  330. ■ соединение вещей, которое заключалось в присоеди¬нении одной вещи к другой и превращении в ее состав¬ную часть. Например, при постройке дома лицо использо¬вало несколько бревен, которые ему не принадлежали.;
  331. ■ отказ по завещанию. Право собственности у наследни¬ка возникало после смерти завещателя;
  332. ■ решение претора или суда.
  333. 56) Утрата и защита права собственности.
  334. Право собственности на вещь утрачивалось вследствие:
  335. ■ дереликции, то есть добровольного отказа лица от права собственности на вещь;
  336. ■ гибели вещи;
  337. ■ отчуждения вещи;
  338. ■ изъятия вещи у собственника (например конфискации); • изъятия вещи из гражданского оборота.
  339. Существовало несколько видов исков по защите права собственности.
  340. Основными являлись виндикационный и негаторный иски. Виндикационный иск - это иск невладеющего собственника к неправомерно владеющему несобственнику об истребовании вещи из чужого незаконного владения.
  341. Цель иска - возвращение вещи собственнику
  342. 57) Предиальные сервитуты (servitutes praediorum): понятие, классификация, установление, защита, прекращение.
  343. Сервитут – вещное право пользования чужой вещью.
  344. Виды сервитутов:
  345. 1) предиальные (от слова preadium – имение), или земельные. Их назначение – восполнить недостающие участку блага и свойства. Устанавливаются на земельный участок. Обязательное условие – существование двух участков: господствующего и служащего.
  346. Виды предиальных сервитутов:
  347. – городские – устанавливаемые в пользу застроенных участков.;
  348. – сельские – устанавливаемые в пользу полевых, незастроенных участков.
  349. Сервитут утрачивается:
  350. – с гибелью вещи, которая служит ее предметом. К физической гибели приравнивается юридическая. В случае разделения земельного участка на части предиальный сервитут связывается с каждой частью, т. е. если разделен господствующий участок, то для каждого вновь образованного участка приобретается самостоятельный сервитут. Если разделен служащий участок, то сервитут обременяет каждый из образованных участков;
  351. – со смертью субъекта (только личные сервитуты);
  352. – если сервитут соединяется с правом собственности;
  353. – вследствие отказа от него;
  354. – в случае неосуществления в течение 10 и 20 лет.
  355. Сервитутное право защищается абсолютным иском (actio confessoria), противоположным собственническому негаторному иску.
  356. 58) Личные сервитуты (servitutes personarum): понятие, классификация, установление, защита, прекращение.
  357. личные – принадлежащие определенным лицам персонально:
  358. – узуфрукт – право пользования чужой вещью и получения от нее плодов с сохранением в целостности сущности вещи. Может быть пожизненным или на определенный срок.;
  359. – узус – право пользования вещью без права пользования ее плодами. Разрешалось использовать столько плодов, сколько необходимо пользователю для удовлетворения своих личных потребностей;
  360. – право пользования рабочей силой раба или животного.
  361. Способы установления сервитута:
  362. – по воле собственника служащей вещи как односторонним актом воли, так и по договору;
  363. – по суду;
  364. – по закону;
  365. – по давности.
  366. Сервитут утрачивается:
  367. – с гибелью вещи, которая служит ее предметом.;
  368. – со смертью субъекта (только личные сервитуты);
  369. – если сервитут соединяется с правом собственности;
  370. – вследствие отказа от него;
  371. – в случае неосуществления в течение 10 и 20 лет.
  372. Сервитутное право защищается абсолютным иском (actio confessoria), противоположным собственническому негаторному иску.
  373. 59) Права на чужие вещи: залог (понятие, формы и их характеристика).
  374. Залог- это право пользования и при определенных условиях распоряжения чужой вещью.
  375. Цель залога - обеспечение исполнения обязательства.
  376. Сущность залога состоит в том, что кредитор, которому заложена вещь, имеет право в случае неисполнения должником своего обязательства распорядиться данной вещью независимо от того, принадлежит ли данная вещь еще должнику или нет, и преимущественно перед други¬ми требованиями иных лиц.
  377. Виды залога в римском праве:
  378. • фидуция (в древнейшее время);
  379. • пигнус;
  380. • ипотека.
  381. Фидуция заключалась в том, что посредством манципации должник отчуждал вещь в собственность кредито¬ра, но с условием, что в случае исполнения обязательства кредитор обязан будет вернуть вещь в собственность должника.
  382. При пигнусе вещь передавалась не в собственность, а только во владение кредитора, поэтому в случае испол¬нения должником своего обязательства заложенная вещь подлежала возврату.
  383. Ипотека - наиболее развитая и прогрессивная форма залога в Древнем Риме.
  384. 60) Права на чужие вещи: суперфиций (superficies) и эмфитевзис (emphyteusis).
  385. Суперфиций - это отчуждаемое и передаваемое по наследству право возведения строения на чужой город¬ской земле, а также право пользования таким строением.
  386. Право собственности на строение принадлежало не субъекту суперфиция, а собственнику земли, так как счи¬талось, что строение следует за землей. Жилище возво¬дилось лицом с согласия собственника за свой счет.
  387. Суперфиций давал право:
  388. • пользования строением;
  389. • залога строения;
  390. • отчуждения строения;
  391. • передачи его по наследству.
  392. Эмфитевзис - это отчуждаемое и передаваемое по наследству вещное право долгосрочного пользования и извлечения плодов из недвижимого имущества за опре¬деленную плату. Чаще всего это были государственные или муниципальные земли.
  393. Эмфитевзис давал права.
  394. • пользования чужой землей (в частности собирать с нее урожай и плоды);
  395. . залога земли;
  396. . отчуждения земли, а также передачи ее по наследству..
  397. 61) Понятие обязательства (obligatio). Признаки и элементы обязательства.
  398. Обязательство (obligatio) — правовые основы, в силу которых мы принуждаемся что-нибудь исполнить согласно законам нашего государства (институции Юстиниана).
  399. Обязательство — правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано выполнить что-либо в пользу другого лица (кредитора.
  400. Стороны обязательства:
  401. — кредитор (creditor) — лицо, имеющее право требовать. Кредитор может быть единым физическим или юридическим лицом. Кредиторов может быть несколько;
  402. — должник (debitor) — лицо, обязанное исполнить требование. Главная характеристика должника — истребование против его воли. Должников может быть несколько.
  403. Содержание обязательства предполагает обязанность должника совершить действие, направленное на достижение цели обязательства и право кредитора требовать совершения этого действия (поведения должника).
  404. Согласно Павлу содержание обязательства составляет 3 элемента:
  405. — dare (дать), т. е. передача права собственности;
  406. — facere (сделать) — совершение как положительных действий, так и несовершение действий;
  407. — praestare (предоставить) — оказание личной услуги либо принятие ответственности за другого.
  408. 62) Основания возникновения обязательств. Содержание обязательственных отношений.
  409. Основания возникновения обязательств:
  410. 1.      Договор, т.е. соглашение между лицами.
  411. 2.      Деликт, т.е. правонарушение.
  412. 3.      Как бы договор – в отличие от договора в собственном смысле слова, здесь нет согласованного волеизъявления сторон, оно подразумевается (например, ведение чужих дел без поручения).
  413. 4.      Квазиделикт – в отличие от деликта, в квазиделикте не ясна личность правонарушителя (например, квазиделикт о вылитом или выброшенном, по которому к ответственности может быть привлечен владелец дома, из которого вылили или выбросили, даже если он не виновен).
  414. 63) Совокупные обязательственные отношения: понятие, виды и их характеристика
  415. совокупные обязательств  называются солидарными. В этом отношении солидарные обязательства отличаются от другой разновидности совокупной ответственности, при которой наступало умножение ответственности. Например, если несколько человек убили раба, или если несколько человек бросили бревно и задавили раба, то по закону Аквилия (ок.289 г.до.н.э.) имущественная отвественность возлагалась на каждого из соучастников.
  416. До сравнительно недавнего времени толкование источников производилось таким образом, что солидарная ответственность различалась двух видов:
  417. 1. Солидарная в тесном смысле слова, когда удовлетворение, полученоне кредитором от одного из совокупных должников или одним из совокупных кредиторов от должника, погашало обязательство.
  418. 2. Корреальная, когда предъявление иска кредитором к одному из совокупных должников или одним из совокупных кредиторов к должнику погашало обязательство.
  419. 64) Замена лиц в обязательстве: активная цессия (cessio activa), пассивная цессия (cessio passiva / delegatio).
  420. Замена лиц в обязательстве в римском праве стала возможной лишь в классический период.тВ древнем праве это вообще не допускалось, так как обязательственные отношения рассматривались как строго личные отношения между определенным кредитором и должником. Исключением были опекуны и попечители- официальные представители.
  421. Уступка требования или перевод долга в обязательстве назывались цессией (сessio, delegatio).
  422. В зависимости от этого различалась активная и пассивная цессия.
  423. Активная цессия представляла собой передачу права требования кредитором другому лицу. Происходила замена кредитора. Лицо, которое передавало свое право требования- цедент; лицо, которому он передавал это право- цессинарий.
  424. Пассивная цессия- это перевод долга с должника на другое лицо. Таким образом происходила замена должника, что требовало согласия кредитора.
  425. Пассивная цессия совершалась в форме новации. Кредитор и лицо, согласившееся выплатить чужой долг, заключали новый договор с целью прекращения прежнего обязательства этого же кредитора и старого должника. Тем самым возникали новые обязательственные отношения.
  426. 65) Классификация обязательств (основания и варианты).
  427. В зависимости от оснований возникновения выделяли две группы обязательств:
  428. •     1. Договорные – основаны на соглашении сторон – excontracte.
  429. •     2. Недоговорные – основание возникновения – односторонние действия одного из участников как правомерные, так и не правомерные.
  430. Неправомерные – причинение вреда жизни, здоровью или имуществу В таком обязательстве кредитором является потерпевший, а дебитором - причинитель вреда.
  431. Правомерные – изведение чужого дела без поручения. Основаниями возникновения являлись правомерные действия фактического поверенного, который без ведома и согласия собственника имущества вступал в управление этим имуществом с целью обеспечить его сохранность.
  432. 66) Прекращение обязательств в силу самого права (ipso jure).
  433. Римское право различает случаи посредственного и непосредственного прекращения прав. Иначе оно учит, что права прекращаются или ipso jure, т. е. вследствие наступления обстоятельства, обусловливающего прекращение права, например, вещь дана в ссуду на известный срок; с истечением этого срока право пользования вещью само собою прекращается.
  434. 67) Прекращение обязательств в силу эксцепции (ope exceptionis)
  435. Или же право прекращается ope exceptionis, с помощью возражения, т. е. посредством судебного признания справедливости известного обстоятельства, признания, которое и прекращает уже основанное на строгом праве требование лица. Например, насилием или обманом взято обязательство с известного лица. Обязательство это по строгому праву действительно. Получивший его может потребовать его исполнения, но против требования может быть предъявлено на суде возражение о насилии или обмане, и, когда справедливость этого возражения суд признает, основанное на данном обязательстве право требования прекратится.
  436. 68) Понятие договора и его структура. Условия действительности договоров.
  437. Договор - соглашение воль двух субъектов или групп субъектов, имеющий своей целью установить между ними обязательственное отношение.
  438. Классификация договоров: 1) по предоставляемой защите:
  439. а) контракты – договоры, которые признавались цивильным правом и пользовались исковой защитой;
  440. б) пакты – неформальные соглашения различного содержания, которые, как правило, не пользовались исковой защитой, но со временем некоторые из них получили судебную защиту;
  441. 2) по числу сторон: а) односторонние б) двусторонние
  442. 3) по форме:
  443. а) вербальный – устный договор, который устанавливал обязательство, приобретающее юридическую силу посредством и с момента произнесения слов;
  444. б) литтеральные – обязательства, возникающие путем составления письменного акта;
  445. 4) по моменту наступления обязательства: а) реальные – обязательства, возникшие путем передачи вещи и для совершения которых не требовалось никаких формальностей: •заем (mutuum), в котором займодатель передает заемщику денежную сумму или иные вещи в собственность с обязательством заемщика вернуть их; •ссуда (commodatum), в которой ссудодатель передает ссудопринимателю вещь для временного безвозмездного пользования с обязательством ссудопринимателя вернуть ее в целости и сохранности; •поклажа (depositum), в которой поклаже-датель передает поклажепринимателю вещь для возмездного хранения; б) консенсуальные – обязательства, возникающие с момента достижения согласия сторон. Со временем в римском праве появились не подпадавшие под данную квалификацию договоры. Поэтому они получили название безыменных (contractus innominati), которые приобретали юридическую силу после исполнения договора одной из сторон (договор мены).
  446. Условия действительности договора:
  447. – способность лиц, заключающих договор, вступать в договорные обязательства;
  448. – наличие согласной воли той и другой стороны, выраженной вовне в форме слова, письма, жеста, иногда молчания. Стороны могли выражать свою волю любым способом по своему усмотрению (консенсуальные договоры);
  449. – соблюдение установленной формы договора. Для некоторых сделок закон предписывал точно определенную форму выражения воли (манци-пация, стипуляция, устный, совершаемый простой передачей вещи);
  450. – законность содержания договора. ;
  451. – наличие существенных условий в договоре;
  452. – наличие цели договора..
  453. 69) Классификация договоров
  454. Классификация договоров: 1) по предоставляемой защите:
  455. а) контракты – договоры, которые признавались цивильным правом и пользовались исковой защитой;
  456. б) пакты – неформальные соглашения различного содержания, которые, как правило, не пользовались исковой защитой, но со временем некоторые из них получили судебную защиту;
  457. 2) по числу сторон: а) односторонние б) двусторонние
  458. 3) по форме:
  459. а) вербальный – устный договор, который устанавливал обязательство, приобретающее юридическую силу посредством и с момента произнесения слов;
  460. б) литтеральные – обязательства, возникающие путем составления письменного акта;
  461. 4) по моменту наступления обязательства: а) реальные – обязательства, возникшие путем передачи вещи и для совершения которых не требовалось никаких формальностей: •заем (mutuum), в котором займодатель передает заемщику денежную сумму или иные вещи в собственность с обязательством заемщика вернуть их; •ссуда (commodatum), в которой ссудодатель передает ссудопринимателю вещь для временного безвозмездного пользования с обязательством ссудопринимателя вернуть ее в целости и сохранности; •поклажа (depositum), в которой поклаже-датель передает поклажепринимателю вещь для возмездного хранения; б) консенсуальные – обязательства, возникающие с момента достижения согласия сторон. Со временем в римском праве появились не подпадавшие под данную квалификацию договоры. Поэтому они получили название безыменных (contractus innominati), которые приобретали юридическую силу после исполнения договора одной из сторон (договор мены).
  462. 70) Способы обеспечения договоров
  463. Договоры обеспечивались с помощью залога.
  464. Залог. Залог являлся средством обеспечения контрактов. Часть ученых относят залог к реальным контрактам. Древнейшей формой залога является фидиция (fidicia – «совесть»), при которой сданная в залог вещь переходила в собственность залогополучателя.
  465. Должник передавал вещь в собственность с помощью манципации. Кредитор давал неформальное обещание – пакт – вернуть вещь, находящуюся в залоге при выполнении обязательства. Но даже при выплате долга возврат вещи, отданной в залог, зависел от совести кредитора, он мог ее и не вернуть.
  466. 71) Ответственность за неисполнение договора. Dolus и culpa. Риск случайной гибели вещи.
  467. Должник отвечал перед кредитором за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательства. Первоначально ответственность носила личный характер, и только в IV в. до н.э. с принятием Закона Петелия была установлена имущественная ответственность.
  468. Для наступления ответственности необходимо было:
  469. наличие вреда, т.е. имущественных потерь;
  470. наличие в действиях должника вины (по общему правилу);
  471. наличие причинной связи между действиями (бездествиями) должника и наступившим вредом.
  472. Вина подразделялась на два вида:
  473. а) умысел (dolus), или умышленные действия должника. Должник предвидит последствия своего действия или бездействия и желает этих последствий;
  474. б) небрежность (culpa) - это неумышленная вина, вина в тесном смысле слова. Должник в этом случае не предвидел, но должен был предвидеть последствия.
  475. Риск случайной гибели занимаемых вещей. Поскольку предметом займа служат вещи, определяемые весом, числом, мерой (а не индивидуаль-но), и эти вещи поступают в собственность заемщика, на нем лежит и риск случайной гибели полученных вещей: если в силу случайной причины (по¬жар, землетрясение, кораблекрушение, нападение разбойников и т. п.) заем¬щик не имел возможности воспользоваться переданными ему вещами, он не освобождается от обязанности: nihilo minus obligatus permanet» — говорит Гай, т. е. тем не менее остается обязанным лицом.
  476. 72) Вербальные контракты: понятие, виды и характеристика
  477. Вербальный контракт (contractae verbis) — договор, устанавливающий обязательственные отношения словами, т. е. договор, приобретающий обязывающую силу с момента произнесения определенных фраз.
  478. Виды вербальных контрактов:
  479. 1) стипуляция — устный договор, заключенный посредством вопроса будущего кредитора и совпадающего с этим вопросом ответа со стороны лица, соглашающегося быть должником по обязательствам. Это словесная формула, в которой лицо, которому задается вопрос, отвечает, что он сделает то, о чем его спросили:
  480. — spondes? spondeo — обещаешь? обещаю;
  481. — dabis? dabo — даешь? даю (дашь? дам);
  482. — facies? faciam — сделаешь? сделаю.
  483. 73) Литтеральные контракты: понятие, виды и характеристика.
  484. литтеральный контракт – договор, который заключался в письменной форме.
  485. Виды литтеральных контрактов:
  486. а) древнеримские литтеральные контракты, которые заключались путем внесения записи в ведущую римскими гражданами приходно-расходную книгу;
  487. б) литтеральные контракты императорской эпохи, которые оформлялись долговой расписки;
  488. 74) Реальные контракты: заем (mutuum), ссуда (commodatum), хранение (depositum) и секвестрация (sequestrum).
  489. Заем (mutuum) — договор, в соответ ствии с которым одна стороны (за имодавец) передавала в собственность другой стороне (заемщику) денежную сумму или иные вещи, определяемые родовыми признаками, а заемщик по ис течении указанного в договоре срока обязан был вернуть такую же денежную сумму или такое же количество вещей того же рода.
  490. Договор ссуды (commodatum) состоит в том, что одна сторона (ссудодатель, commodans) передает другой стороне (ссудопринимателю, commodatarius) индивидуально-определенную вещь для временного безвозмездного пользования с обязательством второй стороны вернуть по окончании пользования в целости и сохранности ту же самую вещь.
  491. Хранение или поклажа (depositum) — договор, в соответствии с которым одна сторона (поклажеприниматель, депозитарий) получала от другой стороны (поклажедателя, депонента) индивидуально-определенную вещь и обязывалась безвозмездно хранить ее в течение определенного срока или до востребования и по окончании хранения возвратить ее в целости и сохранности стороне, передавшей вещь на хранение.
  492. секвестрация» (sequestrum) – это особый вид поклажи, когда на хранение сдавали вещь сразу несколько лиц сообща, а возвращалась вещь одному из этих лиц в зависимости от обстоятельств. Секвестрацией пользовались при спорах о собственности, если продавец и покупатель хотели обезопасить себя от обмана со стороны друг друга, то вещь могла отдаваться на хранение вплоть до передачи денег. Если имущество передавалось на длительный срок, то хранитель мог получить право не только хра нить, но и управлять этим имуществом.
  493. 75) Консенсуальные контракты: договор купли-продажи (emptio-venditio), договор найма (locatio-conductio).
  494. Консенсуальный договор — это добровольное соглашение сторон в одном и том же деле, не требующее никаких формальностей. Консенсуальные договоры появились позднее остальных и утвердились приблизительно в III в. до н. э.
  495. Купля-продажа (emptio-vendito) — это двухсторонний контракт, по которому продавец (venditor), принимает на себя обязанность передать вещь (res) или товар (merx) в обладание и господство покупателя (emptor), а покупатель принимает на себя обязательство уплатить за это условную цену в деньгах (pretium).
  496. Договор найма. Этот договор состоит в том, что одно лицо обязуется предоставить другому свои вещи или свой труд, а другое лицо (контрагент) обязуется за это уплатить вознаграждение. Различаются три вида найма (Наем вещи , Договор подряда, Договор найма услуг )
  497. 76) Консенсуальные контракты: договор товарищества (societas), договор поручения (mandatum).
  498. Консенсуальный договор — это добровольное соглашение сторон в одном и том же деле, не требующее никаких формальностей. Консенсуальные договоры появились позднее остальных и утвердились приблизительно в III в. до н. э.
  499. Товарищество (societas) — договор, в соответствии с которым двое или несколько лиц объединяли имущественные вклады или личную деятельность (или то и другое) для осуществления общей хозяйственной цели, не противоречащей праву и нравственности.
  500. Договор поручения состоит в том, что мандатарий обязывался перед мандантом безвозмездно (в отличие от договора найма) исполнить какое-либо поручение манданта. Мандант мог требовать от мандатария выполнения поручения со всей заботливостью хорошего хозяина, т. е. отвечая за убытки, которые произойдут хотя бы от легкой его небрежности; сверх того, мандатарий был обязан выдать манданту все, что он приобретал от исполнения мандата.
  501. 77) Безыменные контракты (contractus innominati): понятие, виды и характеристика.
  502. Безыменные контракты (contractus innominati) – контракты, которые возникли после того, как в римском праве сложилась закрытая система договоров (вербальные, литтеральные, реальные и консенсуаль-ные), каждый из которых имел свое значение.
  503. Безыменные контракты защищались претором при помощи словесных формул, используемых для выработки направленного на защиту безыменных контрактов иска – actio praescriptis verbis (иск из предписанных слов):
  504. – do ut des (даю, чтобы ты дал), например передаю вещь в собственность в обмен на другую;
  505. – do ut facias (даю, чтобы ты сделал), например даю вещь за исполнение определенной работы твоим рабом;
  506. – facio ut des (делаю, чтобы ты дал), например отпускаю раба на волю, чтобы получить за это от тебя определенную денежную сумму;
  507. – facio ut facias (делаю, чтобы ты сделал), например отпускаю на волю раба, чтобы ты освободил своего раба.
  508. Виды безыменных контрактов:
  509. 1) мена (permutatio) – договор, по которому происходил обмен одной вещи на другую. Предметом договора мены не могли быть деньги.
  510. 2) прекарий (precarium) – безвозмездное предоставление имущества в пользование одним лицом другому лицу (прекаристу) без указания срока пользования. Возникал между богатым римлянином, который предоставлял прекарий, и малоимущим, зависимым лицом.
  511. 3) оценочный договор (contractus aestimatorius) – договор, по которому определенная вещь передавалась одной из сторон другой для продажи по цене не менее установленной оценки, а другая сторона должна была продать эту вещь по цене не менее той, которая была установлена передающей стороной, и передать ей все деньги либо возвратить вещь, если продать ее не удавалось.
  512. 4) мировая сделка (transactio) – соглашение об окончательном определении правовых отношений путем взаимных уступок или путем отказа от притязания за вознаграждение.
  513. 5) дарение с наказом (donatio sub modo) – безвозмездное предоставление дарителем за счет своего имущества какой-либо выгоды одаряемому..
  514. 78) Пакты, снабженные исковой защитой (pacta vestita): понятие, виды и характеристика
  515. Пакт (pactum) – неформальное соглашение, сделка, заключенная в границах права.
  516. Первоначально пакты – дополнительные соглашения к основному договору, или вытекающие из главного обязательства, или специально согласованные с правом оговорки.
  517. В дальнейшем пакты – некоторые определенные, но самого широкого содержания сделки неформального характера.
  518. Виды пактов:
  519. – pacta nuda («голые») – не порождающие правовых последствий и не обеспеченные исковой защитой;
  520. – pacta vrestita («одетые») – имеющие исковую защиту.
  521. Виды pacta vrestita: 1) pacta adiecta – соглашения, дополнительные к договору, защищаемые иском. Цель дополнительного соглашения – внести изменения в юридические последствия главного договора, например возложить на стороны дополнительные обязанности. 2) pacta praetoria – получившие защиту претора:
  522. – constitutum debiti (обещание уплаты долга) – неформальное соглашение, в силу которого одно лицо обязывалось уплатить другому лицу уже существующий долг. Цель – уточнить срок платежа.
  523. – receptum: arbitrii – соглашение с третейским судьей; nautarum, cauponum, stabulariorum – соглашение с хозяином корабля, трактирщиком, хозяином постоялого двора о сохранности вещей проезжих; argentariorum – соглашение с банкиром об уплате третьему лицу денежной суммы за лицо, заключившее с банкиром пакт;
  524. 3) pacta legitima – получившие защиту императорского законодательства:
  525. – pactum dotis, pactum donationis – неформальное соглашение о дарении. В императорский период введено требование совершать судебную инсинуацию актов дарения, т. е. о них заявляли перед судом и заносили их в реестр. Юстиниан ограничил применение этой процедуры дарениями на сумму свыше 500 солидов и установил, что дарение на меньшую сумму получает силу вне зависимости от соблюдения данной формальности;
  526. – compromissum – соглашение между лицами, имеющими спор о праве, о передаче этого спора на разрешение третейского судьи.
  527. 79) Обязательства как бы из договора (obligationes quasi ex contractu): основания выделения, виды и характеристика
  528. термином "обязательства как бы из договора" обозначаются те случаи, когда между двумя сторонами, не состоящими между собою в договоре, устанавливаются обязательственные отношения, по своему характеру и содержанию сходные с договорными обязательствами.
  529. сновные случаи обязательств - quasi ex contractu и следующие:
  530. (1) ведение чужих дел (или вообще забота о чужом деле) без поручения.
  531. (2) Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения одного лица за счет другого.
  532. Вся эта группа обязательств как бы из договоров имеет по своей сущности сходство с реальными контрактами, где также обязательство возникает на основе передачи вещей от одной стороны другой. Разумеется, между обеими категориями отношений имеется и коренное различие: при реальных контрактах вещь переходит из имущества одного в имущество другого на основании соглашения сторон, вследствие чего обогащение получателя вещи не может считаться sine causa, в данном же случае обязательство возникает именно из факта нахождения ценности в имуществе одного лица за счет другого без законного для этого основания.
  533. 80) Деликтные обязательства (obligationes ex delicto): понятие, деликты по цивильному праву
  534. Деликт (delictum) понимается всякое правонарушение, причиняющее вред отдельному лицу, его семье или имуществу, всякое нарушение права или запрета. В результате деликта возникают новые права и новые правовые обязанности (obligationes ex delicto). К главным деликтам цивильного права относились:кража (furtum);грабеж (rapina);обида (iniuria);повреждение или уничтожение чужого имущества (damnum iniuria datum).
  535. Публичный деликт — нарушение прав и интересов государства в целом.
  536. Частный деликт — нарушение прав и интересов отдельных частных лиц, порождающее обязательство лица, совершившего деликт, уплатить потерпевшему штраф или возместить ущерб.
  537. 81) Деликтные обязательства (obligationes ex delicto): понятие, деликты по преторскому праву
  538. Чрезвычайная расшатанность общественного порядка в последнем столетии республики вызвала со стороны преторов оживленную деятельность и привела к созданию новых видов деликтов.
  539. 1) грабеж.
  540. 2.  угрозы. Тот, кто вынудит угрозами у другого какую-либо ценность, согласно эдикту претора
  541. 3. Dolus, обман, мошенничество. Для случаев этого рода претором и известным юристом Аквилием Галлом в 66 г. до Р. Х. был установлен инфамирующий иск – actio doli – на простое возмещение вреда.
  542. 82) Обязательства как бы из деликта (obligationes quasi ex delicto): основания выделения, виды и их характеристика.
  543. В некоторых случаях результатом противоправного поведения виновного лица было обязательство, которое не было известно действующим нормам права о деликте. Такие неизвестные римскому праву о деликтах обязательства получили название «обязательства как бы из деликтов».
  544. Выделяли четыре вида обязательств как бы из деликтов:
  545. 1. Существовала ответственность судьи за намеренно неправильное, небрежное рассмотрение судебного дела или пренебрежение обязанностями, возложенными на судью.
  546. 2. Ответственность за небрежно выброшенную (вылитую) вещь из дома виновного, вследствие чего был причинен вред потерпевшему. Ответственность виновного различалась в зависимости от причиненного ущерба.
  547. 3. Ответственность хозяина дома, небрежно поставившего или повесившего что-либо так, что могло быть причиной вреда прохожим.
  548. -Ответственность хозяина корабля, содержателей гостиниц и постоялых дворов за обман, кражу вещей, совершаемые их слугами. Такой вред мог быть возмещен в двойном размере.
  549. 83) Понятие и виды наследования. Универсальное и сингулярное преемство (successio universalis et successio singularis): общая характеристика.
  550. В римском праве различали:
  551. 1) универсальное наследственное правопреемство, когда наследник при вступлении в наследство приобретал единым актом все имущество наследодателя или определенную долю имущества как единое целое. При таком наследовании к наследнику переходили сразу права и обязанности, входящие в состав наследства, а также права и обязанности, о существовании которых наследники не знали. При универсальном правопреемстве наследники получали все выгоды, льготы, обременения, права и обязанности наследодателя, занимали то же правовое положение, что было у наследодателя к моменту его смерти;
  552. 2) сингулярное наследственное правопреемство (successio singularis, in singulas res), когда наследникам предоставлялись только отдельные права и обязанности (легаты или завещательные отказы). В завещательных отказах наследодатели предоставляли только единичные права, не возлагая на наследников ни прав, ни обязанностей. Лицо, в отношении которого был назначен легат, не становилось ответственным за долги наследодателя, а являлось преемником наследодателя в отдельном праве, но не в какой-либо доле наследства.
  553. 84) Наследование по закону (successio legitima) по цивильному праву (jus civile).
  554. Наследование по закону наступало в случае, если умерший не оставил после себя завещания, в случае недей стви тельности завещания или в случае отказа наследников по завещанию принять наследство.
  555. Если ближайший наследник по закону не примет наследства, то наследство открывалось следующему за ним по порядку наследнику по закону. Порядок, в котором должны призываться наследники по закону, был различен в разные эпохи развития римского права. Это связано с общим постепенным перестроением семьи и родства, с постепенной эволюцией от старого агнатического принципа к когнатическому.
  556. Таким образом, наследование по закону осуществлялось согласно степеням родства:
  557. 1-я очередь наследования по закону – подвластные, жившие вместе с главой семьи, которые в момент его смерти из лиц, находящихся в «чужой» власти становились правоспособными лицами (дети, внуки от умерших детей и т. п.);
  558. 2-я очередь (при отсутствии первой очереди) – ближайшие агнатские родственники;
  559. 3-я очередь – члены одного с наследодателем рода (gentiles). Непринятие наследства самой первой из имеющихся очередью сразу делало наследство «лежачим» (при отказе от наследства 1-й очереди 2-я не получала ничего).
  560. 85)Наследование по закону (successio legitima) по преторскому праву (jus praetorium).
  561. 1) претор установил, что в случае непринятия наследства ближайшим наследником по закону оно должно открываться следующему за ним по порядку;
  562. 2) претор впервые придал значение при наследовании наряду с агнатическим родством и когнатическому, а также институту брака. В течение императорского времени законодательство все более расширяет значение когнатического родства при наследовании. Очередность наследования становится следующей:
  563. 1-я очередь (unde liberi). В эту категорию входили дети наследодателя, как легитимные, так и приемные, а также отданные им в усыновление, если к моменту смерти наследодателя они были освобождены из-под власти усыновителя.;
  564. 2-я очередь (unde legitimi). Если никто из 1-й очереди наследников не выразил свою волю наследовать, то следующими наследовали агнатические родственники наследодателя (unde legitimi);
  565. 3-я очередь (unde cognati). Кровные родственники до шестой степени включительно в виде исключения и до седьмой степени родства наследовали после двух предыдущих очередей. Именно в этой очереди наследуют дети после матери и мать после детей;
  566. 4-я очередь (unde vir et uxor). Переживший умершего супруг (муж после жены, жена после мужа) наследовал последним. Наследство становилось «лежачим» только при отсутствии или отказе от наследства всех очередей.
  567. 86) Наследование по закону (successio legitima) в постклассическом (юстиниановом) праве
  568. Наследование по праву Юстиниана. Законодательство периода империи продолжало тенденции преторского права: постепенное вытеснение агнатического родства когнатическим в качестве основания наследования.
  569. По сложившейся системе Юстиниана к наследованию призывались когнатические родственники без различия пола по порядку их близости к умершему. Сложилось четыре разряда наследников:
  570. 1) первый разряд – все делилось поровну между ближайшими родственниками по нисходящей линии: сыновьями и дочерьми, внуками от ранее умерших детей и т. д.
  571. 2) второй разряд был представлен родственниками по восходящей линии и полнородными братьями и сестрами
  572. 3) третий разряд, призываемый к наследованию при отсутствии двух первых, – это неполнородные братья и сестры, т. е. происходящие от одного с умершим отца, но от разных матерей или от одной матери, но от разных отцов, а также дети неполнородных братьев и сестер, получающие долю, которая причиталась бы их родителю;
  573. 4) если нет никого из перечисленных родных, наследство получают остальные боковые родственники по порядку близости степеней без всякого ограничения до бесконечности.
  574. 87) Наследование по завещанию (successio testamentaria). Понятие и формы завещания (testamentum).
  575. Завещание- это одностороннее формальное распоряжение лица на случай смерти, содержащее назначение наследника и другие распоряжения на случай смерти.
  576. Завещание является строго односторонним актом, в котором содержится только волеизъявление самого завещателя.
  577. Для признания завещания действительным оно должно было отвечать определенным требованиям.
  578. Условия действительности завещания:
  579. завещание должно было быть совершено в определенной форме;
  580. завещатель должен был обладать активной завещательной способностью;
  581. наследник должен был обладать пассивной завещательной способностью.
  582. Древнейшими формами завещания являлись:
  583. а) перед куриатными комициями (народные собрания по куриям) 2 раза в год;
  584. б) воины во время войны перед строем вооруженного войска, отправляющегося в стражение;
  585. в) путем обряда манципации (пять свидетелей).
  586. 88) Необходимое наследование. Обязательная доля
  587. Необходимое наследование– это право близких к завещателю лиц на участие в наследовании. Так, при составлении завещания, домовладыка должен был либо прямо назначить своих близких родственников наследниками, либо прямо их устранить от наследования без объяснения причин. Фактически необходимые наследники были обязаны принять наследство.
  588. Право на обязательную долю в наследстве– это право определённых наследников по закону получить долю наследственного имущества независимо от содержания завещания.
  589. 89) Завещательная правоспособность. Отмена, недействительность и ничтожность завещания. Завещательные субституции (substitutiones).
  590. Завещательная правоспособность — это способность составлять завещания, а также способность выступать в качестве наследника по завещанию. Завещательная правоспособность была активной и пассивной.
  591. Активная завещательная правоспособность — это способность составлять завещания. Она предполагала по общему правилу наличие общей правоспособности в области имущественных отношений.
  592. Пассивная завещательная правоспособность — это способность быть наследником, легатарием, опекуном по завещанию.
  593. Завещание в любое время могло быть отменено. Это можно было осуществить различными способами, например, уничтожением завещания, составлением нового и т. д. Недействительными являлись завещания, при которых не были выполнены действия, необходимые для правомочности завещания.
  594. Ничтожными считались завещания, в которых не были приняты во внимание наследственные права сыновей, а релятивно ничтожными были завещания, в которых не были приняты во внимание наследные права дочерей, потомков и других необходимых наследников.
  595. Случалось, что кто-либо из назначенных по завещанию на¬следников не мог или не хотел принять наследство, и поэтому заве¬щатель (тестатор) прибегал к многократному назначению наслед¬ников. Первоименованный наследник назывался institutus. Если он умирал до тестатора или отказывался от наследства, призывался второй наследник, который назывался substitutus.
  596. Завещательная субституция осуществлялась в разных фор¬мах.
  597. Вульгарная, или нормальная, субституция применялась тогда, когда институтус отказывался от наследства или умирал до насле¬додателя.
  598. Пупилярная субституция являлась таким видом субституции, когда субститутус назначался малолетнему наследнику, который не хотел или не мог стать наследником, и в случаях, когда, став наследником, он не был способен составить завещание.
  599. Квазипупилярной субституцией называлась субституция со¬вершеннолетним, но недееспособным лицам.
  600. Фидеикомиссарная субституция являлась передачей наследуе¬мого имущества по смерти первого наследника другому лицу. Та¬ким образом, наследство передавалось от поколения к поколению в рамках одной и той же семьи — семейный фидеикомисс.
  601. 90) Открытие (delatio) и принятие наследства. Наследственная трансмиссия (transmissio delationis) и право представления (jus repraesentationis). Отказ от наследства.
  602. В римском праве открытие наследства и установление наследников осуществлялись в момент смерти наследодателя.
  603. Право собственности на наследуемое имущество наследники приобретали не в момент открытия наследства, а после его принятия.
  604. Способы принятия наследства:
  605. 1) прямое волеизъявление наследников;
  606. 2) фактическое поведение лица, которым оно подтверждает принятие им наследства.
  607. Понятие трансмиссии. В то же время постепенно сложился институт наследственной трансмиссии, transmissio delationis, т. е. переход права принять наследство к наследникам лица, призванного к наследованию, но не успевшего до своей смерти осуществить aditio hereditatis.
  608. По древнейшему цивильному праву наследственная трансмиссия была невозможна: если призванный к наследованию наследник по закону не принимал наследства, оно признавалось бесхозяйным.
  609. Принимая наследство, лицо приобретало не только права, но и становилось правопреемником по всем долгам умершего. При этом такое правопреемство носило неограниченный характер и не зависело от размера наследства, которое получило лицо. Избежать такой неограниченной ответственности можно было, лишь отказавшись от наследства. В эпоху империи было установлено, что лица, не достигшие 25 лет, всегда отвечают только в пределах полученного ими наследства. Отказ от наследства имел место, если лицо прямо заявило об этом либо не приняло наследство в установленные сроки и надлежащим способом.
  610. Отказ от наследства приводил к нескольким последствиям:
  611. 1. наследство переходило к подназначенному наследнику;
  612. 2. наследство могло перейти к наследникам той же очереди, а при их отсутствии - к другой;
  613. 3. наследство могло перейти к наследникам по закону;
  614. 4. при отсутствии иных наследников имущество становилось выморочным.
  615. 91) Правовые последствия принятия наследства. Защита наследственных прав
  616. Вследствие принятия наследства прекращалось переходное состояние как наследства, так и наследника. Принявший наследство делался наследником.
  617. Наследник как бы продолжал личность наследодателя: к нему переходило семейное имущество, а также все права покойного, за исключением строго личных.
  618. Наследство во всех своих составных частях сливалось с собственным имуществом наследника в одну безраздельную массу; наследник делался собственником наследственных вещей, кредитором наследственныхтребований и должником по наследственным долгам. Если между ним и наследодателем существовали раньше какие-либо обязательства, то они погашались посредством слияния.
  619. Но это слияние наследства в одну безразличную массу с собственным имуществом наследника могло оказаться невыгодным для разных лиц: – для кредиторов покойного наследодателя: при жизни последнего они могли получить полное удовлетворение из его имущества; вследствие его смерти наследство попадало в руки наследника, который, возможно, чрезмерно обременен долгами, вследствие чего кредиторы покойного смешивались с многочисленными кредиторами наследника, рискуя по своим требованиям получить лишь незначительный процент. Ввиду этого претор предоставлял кредиторам наследства особую возможность. Они могли испросить у претора отделения наследственной массы от личного имущества наследника и обращения ее на преимущественное удовлетворение только их требований. Если после их полного удовлетворения еще что-либо оставалось, то остаток поступал в имущество наследника и, таким образом, шел на удовлетворение его личных кредиторов: но если наследства не хватало, то наследственные кредиторы не могли уже участвовать в конкурсе над наследником;
  620. – для кредиторов наследника, если он принимал обремененное долгами наследство. Однако для них претор этой льготы не делал на том основании, что вообще должнику не запрещалось иметь другие долги, так как положение прежних кредиторов ухудшалось;
  621. – для наследника, когда в наследстве оказалось больше долгов, чем имущества, и ему приходилось отвечать за наследственные долги из своего собственного кармана
  622. Для защиты своих наследственных прав наследнику были предоставлены следующие иски о наследстве:
  623. – общий иск о наследстве (hereditatis petitio) – виндикационный иск наследника или лица, заступающего на его место (универсального фидеико-миссария, фиска и т. д.), которым отыскивалось все наследство.
  624. – специальный защитный интердикт претор-ского наследника (hereditatis petitio possessoria), с помощью которого преторский наследник мог получить владение вещами, принадлежащими к составу наследства.;
  625. – сингулярный иск – иск, который находился в распоряжении наследодателя. Предъявлялся против лиц, которые не оспаривали наследственного права наследника, а только по другим основаниям не желают возвращать наследственных вещей или платить по наследственным требованиям. Например, если третье лицо задерживает у себя вещь из состава наследства, наследник может предъявить тот же виндикационный иск, который был бы предъявлен наследодателем, если бы он был жив.
  626. 92) Сингулярная сукцессия: легаты (legata) и фидеикомиссы (fideicomissa).
  627. Сингулярная сукцессия — это наследство на точно определенные вещи (правопреемство на отдельные вещи).
  628. Существует два вида сингулярной сукцессии: легаты и фидеикомиссы.
  629. Легат (legatum), или завещательный отказ (вычет из наследства в пользу третьего лица) — это возложение на наследника по завещанию исполнения какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (легатариев), указание выдать из наследства третьему лицу какую-либо вещь или точно установленную денежную сумму.
  630. Легат должен был быть прямо указан в завещании. Легат можно было установить только в завещании и в кодициллах.
  631. Фидеикомисс — это доверительное поручение, излагаемое в завещании, неформальная просьба к наследнику (фидуциарию) исполнить что-либо третьему лицу (фидеикомиссарию) за счет наследства («поручение совести»).
  632. Фидеикомисс имел ряд преимуществ перед легатом: фидеикомисс мог быть возложен не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону; фидеикомисс мог быть установлен в любой форме и не обязательно в самом завещании (например, в виде письма, приложения к завещанию и т. д.); фидеикомисс мог быть установлен ранее или позднее самого завещания.
  633.  

Share with your friends:

Print